Понятие, предмет, метод, задачи и система уп РФ. Соотношение уп с другими отраслями права - pismo.netnado.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
1. Понятие, предмет, метод и принципы гражданского права РФ 1 33.96kb.
Тематика курсовых работ по гражданскому праву для студентов II курса... 1 72.94kb.
Понятие, предмет и метод гражданского права как отрасли права. 1 115.12kb.
Программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» 1 166.32kb.
Понятие, предмет и метод гражданского права 1 115.17kb.
1. Понятие, предмет, система и метод Особенной части уголовного права 1 137.81kb.
Предмет, метод, принципы, система экологического права 14 1493.91kb.
Задания для проверки межсессионного контроля знаний студентов 1 35.97kb.
Трудовое право Примерный перечень вопросов 1 123.33kb.
1. Теория государства и права как общенаучная юридическая дисциплина 1 24.08kb.
1. Предмет, система, задачи криминалистики 1 112.81kb.
Факультативный курс для поступления в 9 предпрофильный класс. 1 22.14kb.
Урок литературы «Война глазами детей» 1 78.68kb.
Понятие, предмет, метод, задачи и система уп РФ. Соотношение уп с другими отраслями - страница №1/7


  1. Понятие, предмет, метод, задачи и система УП РФ. Соотношение УП с другими отраслями права

УП как отрасль права входит в общую систему права РФ и обладает чертами и принципами, присущими праву в целом (нормативность, обязательность и т.д.). Вместе с тем УП отличается от других отраслей права собственным, особенным предметом и методом регулирования.

Предмет УП – общественные отношения, которые возникают в связи с совершением лицом преступления и применения к нему наказания.

Предмет УП – три группы общественных отношений:

1. охранительные УПО – возникают в связи с совершением преступления между лицом, совершившим запрещенное уголовным законом деяние, и государством – ОУПО носит односторонний характер: преступник обязан нести ответственность за совершенное деяние, а государство имеет право его наказать. ОУПО – возникают между государством и лицом, совершим деяние, содержащее все признаки состава преступления. Указанные субъекты обладают совокупностью прав и обязанностей. Государство выступает обладателем права возложить на виновного ответственность за совершенное преступление и применить наказание, установленное законом, а преступник – носитель обязанности – претерпеть неблагоприятные последствия нарушения УП нормы. В тоже время, лицо, совершившее преступление имеет право на объективную оценку его действий и справедливое наказание. Корреспондирующая обязанность Государства – привлекать к уголовной ответственности и назначать наказание, в строгом соответствии с требованиями закона.

  1. правовое воздействие на людей – отношения, связанные с удержанием лица от преступного посягательства посредством угрозы наказания, содержащиеся в уголовно-правовых нормах. Уголовный запрет налагает на граждан обязанность воздержаться от преступления;

  2. регулятивные уголовно-правовые отношения – возникают при реализации гражданами права на причинение вреда при защите от общественно-опасных посягательств при необходимой обороне, а также при крайней необходимости и других обстоятельствах, исключающих преступность деяния (Глава 8 УК РФ). РУПО складываются на основе регулятивных (управомочивающих) норм и регламентируют поведение лица, являющееся одновременно и социально полезным. РУПО – уголовно-правовые нормы, наделяющие граждан правом на причинение вреда при наличии определенных обстоятельств: состояния необходимой обороны, крайней необходимости и т.д.

Метод правового регулирования (МПР) – совокупность приемов и способов правового воздействия на соответствующие общественные отношения. Методы зависят от характера предмета правового регулирования. Два основных:

  • императивный (метод властных предписаний, субординации, основанный на запретах, обязанностях, ответственности);

  • диспозитивный (метод равноправия сторон, координации, основанный на дозволении).

В свою очередь они подразделяются на способы воздействия:

  • дозволение;

  • обязывание;

  • запрещение.

УП обладает специфическим МПР – уголовно-правовые норма права устанавливают почти исключительно запреты, а суть предписаний сводится к неукоснительному соблюдению этих запретов. В силу этого уголовно-правовому регулированию присущ императивно-запретительный метод.

УП также характеризуется особыми методами охраны общественных отношений:



применение уголовно-правовых санкций, т.е. различных видов уголовного наказания;

освобождение от уголовной ответственности;

применение принудительных мер медицинского характера.

Предмет УП в значительной степени определяет задачи УП (Статья 2 УК РФ): охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.



Система УП РФ:

УП – это совокупность юридических норм, установленных высшими органами юридической власти, определяющих преступность и наказуемость деяния, основания уголовной ответственности, виды наказаний и иных принудительных мер, общие начала и условия их назначения, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.

УП как отрасль права включает в себя не только нормы уголовного законодательства, но и возникающие на их основе уголовные правоотношения, а также правотворческую и правоприменительную деятельность.

УП состоит из Общей (уголовный закон, преступление и наказание) и Особенной (нормы содержащие описание конкретных преступлений и наказаний предусмотренных за их совершение) частей.

Общая часть включает в себя нормы УП, где определяются общие принципы, институты, понятия, закрепляются основания и пределы уголовной ответственности, назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Особенная часть УП включает в себя нормы, которых определяются конкретные преступления, расположенные в зависимости от родового объекта по разделам (преступления против личности, в сфере экономики и т.д.), а внутри разделов – в зависимости от видового объекта по главам (преступления против собственности, в сфере экономической деятельности).

Как отрасль права УП отличается от иных отраслей права тем, что охраняет существующие в обществе отношения, которые в подавляющем большинстве регулируются КП, ГП, ТП, АП и прочими отраслями права. Если нормы подавляющего большинства отраслей содержат в себе дозволения, предписания и запреты, то нормы УП содержат в себе только предписания и запреты и не относятся к категории представительно-обязывающих норм. Исключение составляет институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, включающий систему норм о необходимой обороне, задержании преступника, крайней необходимости, физическом или психическом принуждении, обоснованном риске, исполнении приказа или распоряжения.




  1. Наука УП: понятие, предмет, методы, функции, система

Наука УП – система знаний об уголовно-правовых явлениях и деятельность по производству новых знаний – наука, изучающая отрасль УП – система развивающегося знания о преступлении и наказании.

Предмет науки УП – УП, как отрасль права, уголовное законодательство, регулируемые УП общественные отношения, правоприменительная практика.

Наука УП изучает закономерности возникновения, развития и функционирования уголовного законодательства, а также механизм уголовно-правовой охран и уголовно-правового регулирования. В предмет науки УП входят:



  • история развития уголовного законодательства;

  • уголовное законодательство зарубежных государств;

  • история науки УП.

Методологическая основа науки УП – общефилософские законы и категории; широко используется логическая форма познания, выступающая в виде специально-юридических (формально-логических) методов и приемов познания.

Формально-догматический (логический) метод – юридическая разработка действующего права лишь в рамках определенных границ; систематизация действующих норм путем их классификационного описания, проводимого с точки зрения их внутренних технико-юридических связей и различий.

Методы науки УП:

общенаучные (общие) методы – распространяются на множество наук и все разделы и стороны данной науки:

  • Исторический метод – требует, чтобы государственно-правовые явления изучались не просто в развитии, а с учетом специфических условий существования отдельных народов, стран, регионов, с учетом исторических традиций, особенностей культуры, обычаев;

  • Анализ – мысленное или фактическое разложение целого на части, например, норма права состоит из гипотезы, диспозиции (в ней изложено содержание правила поведения, права и обязанности сторон регулируемого данной нормой общественного отношения) и санкции;

  • Синтез – предполагает процесс мысленного или фактического воссоединения из частей (элементов) целого. Например, из формы правления, государственного устройства и государственно-правового режима создается характеристика формы государства.

  • Системный метод – рассматривает уголовно-правовые явления, как системы, то есть целостные явления, состоящие из множества других явлений;

  • Функциональный метод – выявляет в уголовно-правовых явлениях механизм и функционирования, рассматривает их в динамике, в реальном действии (рассмотрение функций государства, права, правосознания и так далее).

Частнонаучные (частные, специальные) методы – используются для изучения отдельных наук или некоторые разделы и стороны данной науки:

  • Статистический метод – использование количественных показателей юридически значимых явлений (для характеристики массовых явлений, например, динамики преступности, правонарушений);

  • Метод моделирования – изучение государственно-правовых явлений, процессов и институтов на их моделях, то есть путем мыслительного, идеального воспроизведения исследуемых объектов на основе общих признаков;

  • Метод конкретно-социологических исследований – анализ, переработка и отбор необходимой информации о важнейших сторонах юридической практики (письменные опросы, изучение общественного мнения, анализ юридических документов и т.д.);

  • Метод социально-правового эксперимента – способ проверки научных гипотез или проекта какого-либо решения или законопроекта;

  • Социологический метод – рассмотрение и исследование права в непосредственном социальном бытии, на основе собранных фактических данных, характеризующих социальную необходимость правового регулирования, его предпосылки, реальное действие, эффективность и т.д.

  • Сравнительный метод – сопоставление различных институтов отечественного уголовного законодательства и уголовного законодательства зарубежных стран.

УП – это целостная система норм права, представляющих неразрывное единство и находящихся в соединенном состоянии, носящих объективный характер. Элементы системы соединены рядом содержательных признаков: общественно опасные деяния (ООД), санкции и т.п.

УП – это упорядоченная система, так как отдельные элементы этой системы – нормы и институты – находятся в определенной функциональной зависимости и взаимодействии (например, особенная часть УК РФ – стройная система норм по разделам; системообразующий фактор – родовой объект преступления)

Структура науки УП:

  • Общая часть науки УП – стройная система научных принципов, институтов, идей, теорий, концепций и понятий, с помощью которых осуществляется кодификация особенной части уголовного законодательства. Базируется на «трех китах»: учение об уголовном законе; учение о преступлении; учение о наказании;

  • Особенная часть науки УП.

Функции науки – это назначение науки согласно общественным потребностям. Основные функции науки УП:

Познавательная функция науки УП – выступает в виде:

  • Описательной функции – на основе ознакомления с научными фактами, в результате полученной информации определенные сведения изображаются такими, какими представляются исследователю в повествовательной форме; не позволяет осуществить обобщение фактов, вскрыть сущность исследуемого явления;

  • Объяснительной функции – раскрывает закономерности развития уголовно-правовой системы в целом и отдельных ее институтов;

  • Предсказательной (прогностической) функции – с ее помощью можно предугадать соответствующие изменения в уголовном законодательстве, решать вопросы дальнейшей дифференциации ответственности в уголовном законодательстве;

Практическая функция науки УП – проявляется в том, что ученые-криминалисты в своей деятельности по духовному производству знаний неразрывно связаны с практикой – отдельные ученые принимают участие в разработке проектов законодательных актов.

Задачи науки УП:

  • Фундаментальная теоретическая разработка положений УК РФ;

  • Способствование устранению недостатков и ликвидации пробелов;

  • Изучение и обобщение судебной практики в целях ее совершенствования;

  • Изучение эффективности уголовного наказания и т.п.




  1. Принципы УП РФ

Принципы УП – закрепленные в уголовном законодательстве основополагающие идеи, которые определяют как в целом его содержание, так и содержание отдельных его институтов. УК РФ (принят ГД 24.05.1996, одобрен СФ 05.07.1996) закрепил 5 принципов УП РФ:

  1. принцип законности (Статья 3) – преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК. Применение уголовного закона по аналогии не допускается. Нет преступления без указания на то в законе, и нет наказания без указания на то в законе. Принцип законности пронизывает все нормы и институты УК Статья 8 УК РФ называет в качестве основания уголовной ответственности совершения деяния, содержащие все признаки состава преступления названные в УК. Статья 14 УК РФ формулирует понятие преступления как виновно совершенного общественно опасного деяния, запрещенного УК под угрозой наказания. Наказуемость деяния вытекает из его преступности и определяется УК, который содержит исчерпывающий перечень видов наказаний с точным указанием условий и пределов его назначения. Применение наказаний, не предусмотренных законом, исключается, как и применение аналогии при привлечении к УО.

  2. принцип равенства граждан перед законом (Статья 4) – лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности (УО) независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Это прямо вытекает из Статьи 19 Конституции РФ (все равны перед законом и судом). Положения этого принципа распространяются только на привлечение лица к УО, но не относится к мере наказания, которая всегда индивидуализируется.

  3. принцип вины (субъективного вменения) (Статья 5) – лицо подлежит УО только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть УО за невиновное причинение вреда, не допускается. В российском уголовном праве принцип субъективного вменения (принцип вины) является одним из важнейших – он означает, что за случайное причинение любого вреда при отсутствии вины лица оно не должно нести УО. Вина в форме умысла или неосторожности – необходимое условие УО. Никто не должен нести УО, если не установлена его личная вина в отношении общественно опасного деяния и наступивших последствий. В каждом конкретном случае требуется установить именно ту форму вины, которая предусмотрена уголовным законом. Так, если ответственность установлена только за умышленное причинение вреда, например, за причинение легкого вреда здоровью (Статья 115 УК РФ), УО за причинение такого вреда по неосторожности не может иметь места.

  4. принцип справедливости (Статья 6) – наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Принцип справедливости означает, что суд при назначении наказания должен руководствоваться не эмоциями, не чувством мести, а объективной оценкой, как совершенного преступления, так и личности виновного. Справедливость, с одной стороны, выражена в соразмерности наказания совершенному деянию и, с другой стороны, в соответствии назначенного наказания личности осужденного (в целях его исправления). Статья 6 УК РФ формулирует положение, закрепленное в Статье 50 Конституции РФ, которая гласит: "Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление". В справедливости выделяются 2 аспекта: уравнительный (изначальное равенство всех перед законом) и дифференцирующий (индивидуализация наказания).

  5. принцип гуманизма (Статья 7) – Уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.




  1. Понятие, основные черты и значение уголовного закона. Система уголовного законодательства. Структура УК РФ

В соответствии с Конституцией РФ (Статья 71) принятие уголовного законодательства находится в ведении федеральных органов государственной власти (ГД ФС РФ).

Уголовный закон представляет собой принятый федеральным органом государственной власти НПА, содержащий нормы, которые устанавливают принципы и основание УО, определяют, какие деяния являются преступлениями и какие наказания подлежат применению к лицам, совершившим преступления, а также условия освобождения от УО и наказания. Характеризуется неоднократным применением.

УЗ может выступать в виде отдельной нормы или нескольких норм, содержащихся в отдельном НПА, либо в виде систематизированного свода законов (кодекса).



Характерная особенность уголовного законодательства РФ – его кодифицированность (Соборное Уложение 1649, Артикул воинский Петра 1 (1715), Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845, Уголовное уложение 1903, УК РСФСР 1922, 1926 и 1960).

Статья 1 УК РФ:

1. Уголовное законодательство РФ состоит из УК. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в УК.

2. УК основывается на Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права.

Действующее российское законодательство полностью кодифицировано. Единственный УЗ – УК РФ, принятый ГД РФ 24.05.1996, одобренный СФ РФ 05.06.1996, подписанный Президентом РФ 13.06.1996, и вступивший в действие с 01.01.1997.

Нормы, определяющие преступность деяния и его наказуемость, могут содержаться в других НПА, однако в соответствии с ч.1 ст.1 УК такие новые законы подлежат включению в УК и не могут применятся самостоятельно.

УЗ – форма выражения УП и его единственный источник.

Признаки УЗ: УЗ принимается ГД РФ (3 чтения), затем одобряется СФ и подписывается Президентом. Дата принятия: принятие в 3 чтении ГД РФ. Президент либо подписывает, либо возвращает с официальными замечаниями. После подписания президентом УЗ присваивается номер. Должен быть опубликован в течение 7 дней после подписания Президентом. Вступает в силу в ординарном, либо экстраординарном порядке:

Ординарный Порядок – обычный, по истечению 10 дней, после дня его полного официального опубликования (РГ, ПГ, СЗ).

Экстраординарный Порядок – а) с даты указанной в законе (более или менее 10 дней); б) на следующий день после его официального опубликования.

Значение УЗ: УЗ является юридической базой для осуществления правосудия по уголовным делам, реализации уголовной политики государства в сфере борьбы с преступностью. Деятельность органов предварительного расследования, а также суда по осуществлению правосудия, основана на строгом соблюдении УЗ.

УЗ имеет большое предупредительное и воспитательное значение. Самим фактом своего существования УЗ сдерживает неустойчивых лиц склонных к совершению преступлений и формирует у граждан отрицательное отношение к общественно-опасным действиям (преступлениям).



Структура уголовного закона – УК РФ (от 24.05.1996 (введен в действие с 01.01.1997)):

УК РФ состоит из 2 частей: Общей и Особенной:



  • Общая часть включает нормы, устанавливающие принципы и общие положения УП, а также определяющие его важнейшие институты: понятие преступления (Статьи14-18), вины (Статьи 24-28), неоконченного преступления (Статьи 29-31) и др. Состоит из 6 разделов (15 глав, 104 статьи):

  • Уголовный закон;

  • Преступление;

  • Наказание;

  • Освобождение от УО и от наказания;

  • УО несовершеннолетних;

  • Принудительные меры медицинского характера.

  • В Особенной части помещены нормы, которые определяют, какие общественно опасные деяния являются преступлениями, и устанавливают наказания, применяемые к лицам, совершившим преступления. Состоит из 6 разделов (19 глав, 256 статей):

  • Преступления против личности;

  • Преступления в сфере экономики;

  • Преступления против общественной безопасности и общественного порядка;

  • Преступления против государственной власти;

  • Преступления против военной службы;

  • Преступления против мира и безопасности человечества.

Структурно статьи Общей части отличаются от статей Особенной части.

Статьи Общей части состоят из одного элементадиспозиции, в которой формулируются нормы-принципы, нормы-декларации или нормы-определения.

Статьи Особенной части состоят из 2 частейдиспозиции и санкции, хотя в действующем УК имеются нормы, лишенные санкций (нормы-определения), например, примечание к Статье 285 УК РФ (понятие должностного лица).

Диспозиция – элемент УК, содержащий признаки конкретного преступного деяния; Диспозиция бывает:

  • Простая Диспозиция – содержит наименование преступления, но не дает его определения.

  • Описательная Диспозиция – не только называет преступление, но и содержит его описание.

  • Ссылочная Диспозиция – не содержит указания на признаки преступления, а отсылает для этого к другой норме УЗ.

  • Бланкетная Диспозиция – не определяет признаков преступления в УЗ, а отсылает для этого к другим законам или НПА других отраслей права.

В УК имеются так называемые смешанные диспозиции, содержащие элементы ОД и БД, либо БД и СД.

Санкция – элемент УК, который определяет вид и размер наказания за данное преступление. Санкция бывает:

  • Относительно-определенная Санкция – указывает вид наказания и его max и min пределы наказания, либо только max предел наказания

  • Альтернативная Санкция – содержит указание на два или более вида наказания




  1. Структура норм Общей и Особенной частей УК РФ. Виды норм общей части УК РФ. Виды диспозиция и санкций норм особенной части УК РФ

УК РФ построен по пандектному принципу и состоит из двух подсистем, или структурных подразделений (частей): Общей и Особенной:

  • Общая часть включает нормы, устанавливающие принципы и общие положения УП, а также определяющие его важнейшие институты: понятие преступления (Статьи14-18), вины (Статьи 24-28), неоконченного преступления (Статьи 29-31) и др. Состоит из 6 разделов (15 глав, 104 статьи):

  • Уголовный закон;

  • Преступление;

  • Наказание;

  • Освобождение от УО и от наказания;

  • УО несовершеннолетних;

  • Принудительные меры медицинского характера.

  • В Особенной части помещены нормы, которые определяют, какие общественно опасные деяния являются преступлениями, и устанавливают наказания, применяемые к лицам, совершившим преступления. Состоит из 6 разделов (19 глав, 256 статей):

  • Преступления против личности;

  • Преступления в сфере экономики;

  • Преступления против общественной безопасности и общественного порядка;

  • Преступления против государственной власти;

  • Преступления против военной службы;

  • Преступления против мира и безопасности человечества.

Структура норм Общей и Особенной частей различна.

В нормах Общей части не выделяются ее элементы: гипотеза, диспозиция и санкция в них не обозначены. В зависимости от содержания и целей нормы, закрепленные в Общей части, можно дифференцировать на нормы-определения, нормы-принципы, нормы-декларации, нормы-правила, обязывающие и управомочивающие.

Нормы Особенной части состоят из двух структурных элементов: диспозиции (признаки преступления) и санкции (закреплены вид, срок или размер наказания). Нормы Особенной части непосредственно не формулируют гипотезу (условия, при котором действует данная норма). Гипотеза для всей Особенной части общая, и вытекает из положений Общей части, в частности Статьи 8 УК РФ: «Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК».

Статьи Общей части состоят из одного элементадиспозиции, в которой формулируются нормы-принципы, нормы-декларации или нормы-определения.

Статьи Особенной части состоят из 2 частейдиспозиции и санкции, хотя в действующем УК имеются нормы, лишенные санкций (нормы-определения), например, примечание к Статье 285 УК РФ (понятие должностного лица).

Диспозиция – элемент УК, содержащий признаки конкретного преступного деяния; Диспозиция бывает:

  • Простая (назывная) Диспозиция – содержит наименование преступления, но не дает его определения (называет, не раскрывая признаков), например, Статья 291 – дача взятки;

  • Описательная Диспозиция – не только называет преступление, но и содержит его описание, например, Статья 213: «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

  • Ссылочная Диспозиция – не содержит указания на признаки преступления, а отсылает для этого к другой норме УЗ; позволяет избегать повторений, делать законы более компактными

  • Бланкетная Диспозиция – не определяет признаков преступления в УЗ, а отсылает для этого к другим законам или НПА других отраслей права, например, Статьи 263 – 264 УК (нарушение ПДД).

В УК имеются так называемые смешанные диспозиции, содержащие элементы ОД и БД, либо БД и СД.

Санкция – элемент УК, который определяет вид и размер наказания за данное преступление. Санкция бывает:

  • Относительно-определенная Санкция – указывает вид наказания и его max и min пределы наказания (от и до), либо только max предел наказания (на срок до);

  • Альтернативная Санкция – содержит указание на два или более вида наказания, например, в санкции Статьи 143 УК РФ (Нарушение правил охраны труда) закреплены три вида наказания: штраф, исправительные работы и лишение свободы. Суду предоставляется право выбора – более строгий вид наказания из числа предусмотренных назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания (Статья 60 УК РФ).

  • Отсылочная Санкция – не устанавливая конкретного вида наказания, отсылает к другим статьям УК.

  • Кумулятивная (суммированная, увеличенная) Санкция – предусматривает возможность применения к преступнику, наряду с основным, дополнительного наказания.




  1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона

  • ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 14.06.1994 (в редакции ФЗ от 22.10.1999);

  • Указ президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу Федеральных законов» от 05.04.1994 (в редакции Указов президента РФ от 01.12.1995);

  • Указ президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов президента РФ, правительства РФ и НПА федеральных органов исполнительной власти» от 23.05.1996 (в редакции Указов президента РФ от 13.08.1998);

На территории РФ применяются только те ФКЗ и ФЗ, которые официально опубликованы.

Дата принятия ФЗ – день принятия его ГД в окончательной редакции.

Дата принятия ФКЗ – день, когда он одобрен палатами ФС.

ФКЗ и ФЗ подлежат официальному опубликованию в течение 7 дней после их подписания Президентом РФ.



Официальное опубликование – первая публикация его полного текста в «Российской газете» или «Собрании законодательства РФ». ФКЗ и ФЗ для официального опубликования направляются Президентом РФ.

ФКЗ и ФЗ вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами не установлен другой порядок вступления их в силу.



Статья 9 УК РФ:

1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

2. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

В Конституции РФ этот принцип нашел отражение в ч. 2 Статьи 54, которая гласит: "Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением". Такое законодательное установление запрещает применять новый уголовный закон к деяниям, совершенным в период, когда этого закона не было, что соответствует принципам справедливости и гуманизма.



Статья 10 УК РФ:

1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление (принцип гуманизма), имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

2. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом.


  1. Действие уголовного закона в пространстве (принцип территориальности, принцип гражданства, универсальный принцип, реальный принцип). Правовой иммунитет

Четыре принципа действия УЗ в пространстве:

1. Территориальный Принцип. Статья 11 УК РФ:

1. Лицо, совершившее преступление на территории РФ, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу.

2. Преступления, совершенные в пределах территориальных вод или воздушного пространства РФ, признаются совершенными на территории РФ. Действие УК распространяется также на преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ.

3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту РФ, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов РФ, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено м/н договором РФ. По настоящему Кодексу уголовную ответственность несет также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне РФ независимо от места их нахождения.

4. Вопрос об УО дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории РФ разрешается в соответствии с нормами международного права.

Территория РФ есть:


    1. сухопутная территория, в т.ч. недра (Закон «О госгранице»);

    2. морская территория (моря, озера);

    3. воздушное пространство над сухопутной и морской территорией РФ;

    4. континентальный шельф (Закон «О континентальном шельфе»);

    5. территории исключительных экономических зон (за пределами границ);

    6. перемещаемые объекты (морские и воздушные гражданские суда находящиеся в открытом пространстве вне пределов РФ), если это не противоречит м/н законодательству;

    7. военные суда, вне зависимости от места их нахождения;

    8. территории посольств и консульств (по двухсторонним договорам).

Исключение из «территории посольств и консульств» – это экстерриториальность (внеземельность). Иногда это исключение называют дипломатическим, или правовым, иммунитетом. Лиц, пользующихся иммунитетом, нельзя без их согласия или согласия правительства страны, которую они представляют, привлечь к УО, подвергнуть задержанию, обыску, допросу и другим следственным действиям.

Правовой иммунитет предоставляется главам государства, членам правительства, дипломатическим представителям, а также их супругам и несовершеннолетним детям. Иммунитетом обладают дипломатические курьеры при исполнении ими обязанностей. По международным соглашениям правовой иммунитет может быть предоставлен и иным лицам, например журналистам. Иммунитет распространяется и на территории посольств и дипломатических представительств, а также, на основании международных договоров, на места расположения иностранных воинских соединений на территории другого государства.

Правовой иммунитет не означает безнаказанности или свободы совершать преступления. Лица, пользующиеся правовым иммунитетом, обязаны соблюдать законы страны пребывания, и могут нести ответственность за совершение уголовного преступления или в своей стране, или, в случае согласия своего правительства, в стране пребывания. Как правило, лица, пользующиеся правовым иммунитетом, в случае нарушений законов РФ, например, совершения шпионажа, объявляются персоной "нон грата" и выдворяются за пределы России.



2. Принцип Гражданства. Статья 12, п. 1, 2 УК РФ:

1. Граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат УО по настоящему Кодексу, если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. При осуждении указанных лиц наказание не может превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом иностранного государства, на территории которого было совершено преступление.

2. Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Три условия принципа гражданства:


  • деяние признается преступлением в том государстве, где оно совершено;

  • если не был осужден иностранным государством;

  • max наказание по УК РФ в данном случае не может быть выше предусмотренного УЗ иностранного государства.

3. Универсальный Принцип. Статья 12, п.3 УК РФ:

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, предусмотренных м/н договором РФ (фальшивомонетчики, террористы и т.п.), если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к УО на территории РФ.

4. Реальный Принцип. Статья 12, п.3 УК РФ:

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против интересов РФ, они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории.

Особый порядок ответственности предусматривается в отношении военнослужащих воинских частей, дислоцирующихся в иностранном государстве (Статья 12, п.2 УК РФ). УК указывает, что по общему правилу военнослужащие РФ, проходящие службу за границей, несут уголовную ответственность по УК, если иное не предусмотрено м/н договором РФ. Как правило, м/н договорами устанавливается следующий порядок:

  • за преступления должностные и против порядка несения воинской службы военнослужащие, находящиеся за границей, несут ответственность по законодательству своей страны;

  • за преступления, совершенные вне территории расположения воинской части и носящие общеуголовный характер (убийство, изнасилование, кража, грабеж, торговля наркотиками и т.д.), военнослужащие несут ответственность по законодательству страны пребывания.




  1. Выдача лиц, совершивших преступление

Выдача лиц, совершивших преступление, - это передача преступника другому государству для судебного разбирательства или приведения в исполнение вынесенного приговора, осуществляемая согласно м/н договорам и национальному уголовному и уголовно-процессуальному законодательству.

Выдача (экстрадиция) возможна только в случае совершения преступления, а не какого-либо иного правонарушения.

Статья 13 УК РФ:

1. Граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству.

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ и находящиеся на территории РФ, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором РФ.

Статья 61 Конституции РФ:

1. Гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому государству.

2. РФ гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.

Статья 63 Конституции РФ:

1. РФ предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами м/н права.

2. В РФ не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в РФ преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе ФЗ или международного договора РФ.

Согласно м/н практике требование о выдаче преступника предъявляется при наличии одного из следующих условий:



  • преступление совершено на его территории;

  • преступление было направлено против интересов этого государства;

  • преступник является гражданином этого государства;

  • в отношении лица необходимо исполнить приговор.




  1. Понятие, виды и значение толкования УЗ

Толкование – уяснение или разъяснение смысла УЗ, выявление воли законодателя, выраженной языковыми средствами в форме правовой нормы, в целях точного его применения.

Различается толкование закона:

  • По субъекту, разъясняющему закон:

  • Легальное толкование – даваемое органом, который в силу закона управомочен это делать. Статья 103 Конституции РФ – право толкования принадлежит ГД РФ;

  • Судебное (казуальное) толкование – толкование, даваемое судом. Может быть дано в приговоре, определении или постановлении суда любой инстанции по конкретному делу (имеет обязательную силу и конкретных адресатов). Может даваться Пленумом Верховного Суда РФ – принимаются лишь для нижестоящих судов;

  • Доктринальное (научное) толкование – разъяснение законов, даваемое научными учреждениями, учеными-юристами, практическими работниками в докладах, лекциях, статьях, комментариях. Не имеет обязательной силы, помогают понять закон.

  • По приемам:

  • Грамматическое (филологическое) толкование – состоит в уяснении смысла УЗ путем этимологического и синтаксического анализа его смысла;

  • Систематическое толкование – заключается в сопоставлении анализируемого положения закона с другим законом;

  • Историческое толкование – воля и мысль законодателя устанавливаются путем обращения к той социально-экономической и политической обстановке в которой был принят законодательный акт;

  • Логическое толкование – позволяет установить часто встречающиеся противоречия между желанием законодателя и совестной формой его отражения, тем самым установить подлинный объем уголовно-правовой нормы, границы ее действия.

  • По объекту:

  • Буквальное (адекватное) толкование – толкование УЗ в точном соответствии с его текстом, когда слова и смысл закона полностью совпадают;

  • Ограничительное (рестриктивное) толкование – закону придается более узкий, ограниченный смысл, чем это вытекает из буквального чтения закона;

  • Распространительное (экстенсивное) толкование – закону придается более широкий смысл, чем это вытекает из его буквального текста;

  • По целям:

  • Толкование-уяснение – субъект права «для себя» толкует норму права с целью его применения;

  • Толкование-разъяснение – толкование «для других», для применения закона в будущем другими органами, например, постановления Пленума Верховного Суда РФ.




  1. Понятие и признаки преступления

Статья 14 УК РФ:

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания.

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Уже в Дигестах Юстиниана существовало положение римского права: никто не несет наказания за мысли (cogitationis poenam nemo patitur). Этот принцип лежит и в основе российского права, подчеркивая, что основанием уголовной ответственности может быть только преступное поведение, выразившееся в конкретном деянии, а не антиобщественные свойства личности, ее помыслы и убеждения.



Признаки преступления:

1. Общественная опасность (ОО)это способность деяния причинить вред общественным отношениям, объективное свойство, позволяющее оценить поведение человека с позиции определенной социальной группы – это критерий, с помощью которого законодатель дифференцирует деликты на преступления, административные и гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки. ОО свойственна любому правонарушению, но их отличает характер и степень общественной опасности.

2. Уголовная противоправностьэто запрещенность преступления соответствующей уголовно-правовой нормой под угрозой применения к виновному наказания. Противоправность является юридическим выражением материальной характеристики общественного свойства преступления. Не может считаться преступлением общественно опасное деяние, не предусмотренное УЗ, также не может считаться преступлением деяние, хотя формально и подпадающее под признаки статьи УК, но в силу ряда обстоятельств лишенное общественно опасного характера. Отличительными признаками уголовной противоправности являются виновность и наказуемость.

3. Виновность – уголовная противоправность деяния предполагает определенное психическое отношение (виновность) к нему со стороны лица, его совершившего в форме умысла или неосторожности. Совершение деяния без умысла и неосторожности не может быть уголовно-противоправным.

4. Наказуемость получила статус признака преступления, так как преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Наказуемость как составная часть уголовной противоправности выражается в угрозе применения наказания при нарушении запрета совершать те или иные общественно опасные деяния, признаки которых описаны в уголовно-правовой норме.


  1. Понятие общественной опасности деяния. Характер и степень общественной опасности. Малозначительность деяния

Статья 8 УК РФ:

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК.

Статья 14 УК РФ:

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания.

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Однако, деяние, признанное малозначительным и поэтому не преступным, может влечь административную, дисциплинарную, гражданско-правовую либо иную юридическую или моральную ответственность. Иначе говоря, оно может содержать состав иного (не уголовного) правонарушения.



Общественная опасность (ОО)это способность деяния причинить вред общественным отношениям, объективное свойство, позволяющее оценить поведение человека с позиции определенной социальной группы – это критерий, с помощью которого законодатель дифференцирует деликты на преступления, административные и гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки. ОО свойственна любому правонарушению, но их отличает характер и степень общественной опасности.

Общественная Опасность Деяния (ООД) выступает определяющим признаком преступления (Статья 14 УК РФ). Наступление того или иного вреда (резкое ухудшение здоровья больного, недостача материальных ценностей и т.д.) не означает наличия преступления, если не установлено, что вред причинен противоправным действием.

ООД выражается в 2 формах: преступного действия или преступного бездействия. При этом ряд преступлений может быть совершен только действием (изнасилование, кража, побег), другие только бездействием (оставление в опасности, неоказание помощи больному). В социально-нравственном смысле сущность Действия или Бездействия едина: они представляют собой акт поведения человека. В физическом смысле они различаются:

1. Преступное действие – активное общественно опасное поведение, запрещенное УЗ. Оно может проявляться в элементарных телодвижениях (удар, выстрел), жестах (при оскорблении), произнесении слов (угроза, оскорбление), так и представлять собой целую систему актов человеческого поведения (изготовление с целью сбыта фальшивых денег, шпионаж, незаконное предпринимательство). ОО действий заключается в причинении вреда или созданию реальных возможностей причинения вреда объектам уголовно-правовой охраны: общественным отношениям или интересам, благам конкретной личности, общества или государства.

Основанием УО является только осознанное и волевое действие, то есть контролируемое волей и сознанием лица. Поэтому причинение вреда в результате непроизвольного (рефлекторного, инстинктивного) телодвижения, преступлением не является. Кроме того, УО возникает только в тех случаях, когда лицо должно было и могло воздержаться от совершения тех или иных действий. Необходимо установить фактическую возможность конкретного лица не совершать преступное действие.



Непреодолимая сила – это наличие таких чрезвычайных и неотвратимых в данной обстановке объективных факторов (сил природы, воздействие людей), когда человек лишается возможности надлежащим образом в соответствии со своим сознанием и волей. К НС приравнивается непреодолимое физическое принуждение (ч.1 ст.40 – не является преступлением, если лицо вследствие такого воздействия не могло руководить своими действиями) и психическое принуждение (угроза причинить вред интересам лица или интересам других значимых для него людей, с целью заставить его совершить преступное деяние – признается смягчающим обстоятельством).

2. Преступное бездействие – это предусмотренное законом пассивное поведение, то есть несовершение лицом таких действий, которые оно должно было и могло совершить в силу определенных обязанностей. При Бездействии поведение лица также должно быть подчинено сознанию и воле и представлять собой ОО.

Как форма преступного поведения Бездействие образует основание УО по российскому УК значительно реже, чем действие. Чистый характер» бездействия: Статья 124 – неоказание помощи больному без уважительных причин – штраф, Статья 125 – оставление в опасности – штраф, Статья 315 – неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта – штраф. Более часто Бездействие носит «смешанный характер», когда лицо не выполняя тех или иных возложенных на него обязанностей, одновременно совершает определенные действия (оставление места ДТП, халатность, отказ от дачи показаний).



ОО как материальный признак преступления имеет качественную и количественную характеристику.

Качественная характеристика ОО именуется характером ОО – означает типовую характеристику социальной вредности определенных видов преступлений (грабежа, изнасилования, уклонения от уплаты налогов и т.д.). Характер ОО определяется, главным образом, важностью общественных отношений, на которые совершается посягательство, характером причиненного вреда, а иногда и способом посягательства.

Количественный показатель ОО именуется степенью ООопределяется обстоятельствами содеянного – тяжестью причиненных последствий, способом совершения преступления, если он по своей сути меняет характеристику деяния (например, убийство общеопасным способом), формой вины (если преступление может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности), видом умысла или неосторожности, содержанием мотивов и целей и другими обстоятельствами. Учитываемыми при оценке меры социальной вредности конкретного преступления.

Обязанность лица совершить определенные действия может вытекать из: закона (СК РФ – обязанность детей содержать престарелых родителей, обязанность родителей содержать несовершеннолетних детей); характера профессии или занимаемой должности (врач обязан оказывать помощь больному – Статья 124 УК РФ, капитан судна обязан оказать помощь людям, терпящим бедствие – Статья 270 УК РФ); предшествующего поведения лица (если одно лицо поставило второго в опасное для жизни состояние и не оказало ему помощи); особого характера взаимоотношений с другим лицом (неоказание помощи лицу, оказавшемуся в опасной ситуации и лишенного возможности принять меры к самосохранению в силу малолетства, старости, болезни или беспомощности, если виновный обязан иметь о нем заботу).

УО наступает только при условии наличия реальной возможности у лица совершить требуемые от него действия (непреодолимая сила, физическое или психическое воздействие – отсутствие реальной возможности). Во внимание должны приниматься не только объективные обстоятельства, но и субъективные (личные) качества лица, например несоответствие психофизиологических качеств требованиям экстремальной ситуации или нервно-психологическим перегрузкам.

  1. Отграничение преступления от иных видов правонарушений

Преступление – это наиболее опасный вид правонарушений.

Практически общепризнано, что главное отличие преступления от иных правонарушений заключается в различной степени общественной опасности. Более высокая степень ОО, отличающая преступление от иных правонарушений, может определяться различными обстоятельствами:



  • характером наступивших последствий совершенного деяния. Так, нарушение правил охраны труда, не повлекшее вредных последствий или повлекшее причинение легкого вреда здоровью человека, является дисциплинарным или административным проступком, а то же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий или средней тяжести вред здоровью, образует состав преступления (ч.1 Статьи 143 УК);

  • мотивы и цели совершения деяния. Например, регистрация заведомо незаконных сделок с землей квалифицируется как преступление, предусмотренное Статьей 170 УК РФ, только в случаях, когда это деяние совершено должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности. В противном случае те же действия представляют дисциплинарный проступок;

  • форма вины. Так, при умышленной вине причинение легкого вреда здоровью образует преступление (Статья 115 УК РФ), а в случае причинения того же вреда по неосторожности ответственность его причинителя может иметь только гражданско-правовой характер (Статья 1085 ГК РФ);

  • систематическое совершение. Например, преступлением признается вовлечение несовершеннолетнего только в систематическое употребление спиртных напитков (Статья 151 УК РФ), а однократное доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения представляет административное правонарушение.

Различие в степени общественной опасности – основной признак, по которому преступление ограничивается от других (не уголовных) правонарушений. Он определяет социальную природу каждого вида правонарушений. Однако между преступлением и другими правонарушениями имеются и другие различия, производные от основного: по характеру противоправности и по юридическим последствиям.

Преступление – деяние уголовно-противоправное, оно предусмотрено только УЗ, в котором содержится описание всех правонарушений, отнесенных к разряду преступных.

Отличие преступления от иных правонарушений по их юридическим последствиям заключается в том, что только преступление влечет за собой такие специфические последствия, как уголовное наказание.



Наказание – есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Наказание – как акт применения УЗ – это самая строгая из мер принуждения, применяемых к лицам, виновным в совершении правонарушений, и единственная мера, процессуальной формой применения которой является обвинительный приговор суда. Санкции за другие правонарушения менее строги.

Судимость – это специфическое правовое последствие отбывания наказания, назначенного за совершение преступления – влечет для осужденного ряд неблагоприятных последствий общесоциального характера, а в случае совершения нового преступления – и уголовно-правового характера в течение установленного законом срока, продолжительность которого зависит от тяжести совершенного преступления. Ни одно другое правонарушение не влечет за собой судимости, хотя наложение дисциплинарного или административного взыскания ухудшает положение правонарушителя при повторении соответствующего правонарушения.


  1. Законодательная классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение

Статья 15 УК РФ:

1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает двух лет лишения свободы.

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, превышает два года лишения свободы. Это, например, доведение до самоубийства (Статья 110), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (Статья 112), незаконное предпринимательство (Статья 171) и т.д.

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает десяти лет лишения свободы. К этой группе преступлений, например, относится легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем при отягчающих обстоятельствах (ч. 3 Статья 174 УК РФ), нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ч. 3 Статья 263 УК) и др.

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. Это, например, убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 Статья 105), бандитизм (ст. 209) и др. В большинстве случаев законодатель относит к особо тяжким квалифицированные виды преступлений (например, убийство).

Законодатель указывает два критерия особо тяжкого преступления - деяние должно быть: 1) умышленным и 2) наказуемым свыше десяти лет лишения свободы или более строгим наказанием.

Неоднократность преступленийСтатья 16 УК РФ – утратила силу – ФЗ от 08.12.2003 N 162-ФЗ

Статья 27 УК РФ:

Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи УК, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При совокупности преступлений лицо несет УО за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК. Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК.

Статья 18 УК РФ:

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.



  1. Уголовная ответственность (УО): понятие, содержание, возникновение, реализация и прекращение. Уголовное правоотношение (УПО): понятие, структура, соотношение с УО

УО относится к фундаментальным понятиям УП и является связующим звеном юридической триады: «Преступление – Уголовная Ответственность – Наказание».

Это понятие многократно встречается в нормах УЗ, однако законодатель не дал в нормах УГ его легального определения.



УО – это основанная на нормах права обязанность подлежать действию УЗ, отвечать перед государством за содеянное;

УО – это обязанность претерпеть отрицательные последствия своего противоправного поведения, а также реальное их претерпевание.

УО – выраженная в приговоре суда отрицательная оценка (осуждение, признание преступным) общественно опасного деяния и порицание лица, его совершившего.

УО – это сложное социально-правовое последствие совершения преступления, которое включает четыре элемента:

  • основанную на нормах УЗ и вытекающую из факта совершения преступления обязанность лица дать отчет в содеянном перед государством в лице его уполномоченных органов и подвергнуться осуждению и принуждению;

  • выраженную в судебном приговоре отрицательную оценку совершенного деяния и порицание лица его совершившего;

  • назначенное виновному наказание или иную меру уголовно-правового характера;

  • судимость как специфическое правовое последствие осуждения с отбыванием назначенного наказания.

УО – ответственность конкретного лица за совершенное им деяние, предусмотренное УЗ и содержащее состав преступления.

Статья 8 УК РФ:

Основанием УО является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК.

УЗ России признало состав преступления единственным основанием уголовной ответственности. Под составом преступления понимается совокупность предусмотренных УЗ объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.



Преступление – это совершенное в реальной жизни конкретное ООД, запрещенное УЗ, под страхом наказания.

Состав Преступления (СП) – это разработанный наукой УП и зафиксированный в законе инструмент позволяющий определить юридическую конструкцию ООД и сделать вывод о том, что это деяние является преступлением, описанным в нормах ОсЧ УК.

Существует 3 аспекта УО:

    1. Установление УО в УЗ – Статья 1 УК РФ, представляет собой запрет-предупреждение, извещающее о том, что любое лицо, нарушившее запрет, окажется в сфере действия УЗ;

    2. Возникновение УО – связано с фактом совершения преступления конкретным лицом – в этот момент между лицом и государством возникают УПО и УО. Последняя состоит в обязанности правонарушителя отчитаться перед государством в содеянном, подвергнуться осуждению и мерам Уголовно-Принудительного Характера. УО остается не реализованной, если, факт преступления не зафиксирован, либо если правоохранительные органы сочтут возможным освободить виновного от УО;

    3. Реализация УО – означает, что после возникновения УПО права и обязанности его субъектов будут реализованы в точном соответствии УЗ, что находит свое воплощение в различных мерах государственного принуждения.

Формы реализации УО:

  • наказание (отчет в содеянном – обвинительный приговор суда – наказание – судимость). УО, реализованная в этой форме, прекращается (заканчивается) естественным образом, исчерпывая себя полностью, после погашения (или досрочного снятия) судимости;

  • осуждение без назначения наказания (Статья 92 УК РФ: в отношении несовершеннолетних, совершивших преступление небольшой или средней тяжести, обязательны меры воспитательного воздействия (ч.2 Статьи 90), нет судимости). УО при ее реализации в принудительных мерах воспитательного воздействия заканчивается с реальным исполнением таких мер;

  • принудительные меры медицинского характера – лечение от алкоголизма, наркомании, психических расстройств, не исключающих вменяемости (ч.2 Статьи 99 УК РФ). Применяются наряду с наказанием лицам, нуждающимся в лечении от алкоголизма, наркомании либо в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости – дополняют наказание. В этом случае УО заканчивается после отбытия назначенного наказания и исполнения принудительной меры медицинского характера.

УО может существовать и реализовываться только в рамках уголовно-правовых отношений (УПО).

УПО – это вытекающие из факта совершения преступления и регулируемые нормами УП общественные отношения между лицом, совершившим преступление, и государством, направленные на реализацию взаимных прав и обязанностей этих субъектов в связи с применением уголовного закона по факту совершения данного преступления.

Юридическим фактом, порождающим возникновение УПО, является совершение конкретным лицом уголовно-наказуемого деяния.

Субъектами УПО являются, с одной стороны, лицо совершившее преступление, а с другой – государство, которое выступает в лице уполномоченного органа (суда).

Содержание УПО – корреспондирующие права и обязанности субъектов – определенному праву одного из субъектов соответствует (корреспондирует) сходная обязанность противостоящего субъекта.

УО составляет лишь часть содержания УПО – обязанность отчитаться за содеянное преступление – необходимый и центральный его элемент.

Поскольку УО не существует вне УПО, границы ее существования во времени также определяются временем возникновения и временем прекращения УПО.

Неразрывная связь УО и УПО проявляется в том, что они порождаются одним и тем же юридическим фактом (совершением преступления), возникают в одно и то же время (с момента совершения преступления) и прекращаются одновременно (с момента полной реализации УО или с момента освобождения виновного от УО). УПО является, с одной стороны, формой существования УО, а с другой стороны – способом определения ее объема и реализации.



  1. Понятие состава преступления (СП) и его юридическое значение. Преступление и СП. Соотношение понятий преступления и СП

Состав преступления (СП) – это совокупность объективных и субъективных признаков, указанных в УЗ, характеризующих конкретное общественно опасное деяние (ООД) в качестве преступления (юридическая характеристика деяния).

Под признаком СП понимается обобщенное юридически значимое свойство, присущее всем преступлениям данного вида. Так при любой краже: похищается чужое имущество; делается это тайно; преследуется корыстная цель (ч.1 ст.158 УК). Признаки составов преступлений содержатся как в диспозициях норм Особенной части (индивидуальные признаки), так и в ряде норм Общей части (признаки характерные для всех преступлений) УК. Законодатель включает в состав преступления наиболее существенные признаки, определяющие вид преступления и его общественную опасность. Наличие всех признаков состава преступления является необходимым и достаточным для привлечения лица, совершившего общественно опасное деяние, к УО.

Под элементом СП следует понимать однородную группу юридических признаков, характеризующих преступление с какой-то одной стороны. Всего выделяют четыре элемента, каждый из которых охватывает группу признаков состава, характеризующих:

объект преступления;

объективную сторону преступления;

субъективную сторону преступления;

субъект преступления

Статья 8 УК РФ:

Основанием УО является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК.

УЗ России признало состав преступления единственным основанием уголовной ответственности.

Признание состава преступления единственным основанием УО означает, что, если совершенное общественно опасное деяние не подпадает под признаки ни одного СП, описанного в законе, УО не может наступить. В этом случае законодатель должен издать новый закон и включить в УК соответствующий состав преступления (например, включена Глава 28 "Преступления в сфере компьютерной информации").

Значение СП:


  • Наличие СП в совершенном ООД является необходимым и достаточным основанием для привлечения к УО. Никакое деяние, даже объективно ОО, не может влечь УО, если в нем нет всех признаков СП. СП – основание УО;

  • Преступление всегда конкретно. СП является инструментом квалификации преступления. Квалификация преступления означает его юридическую оценку с точки зрения УЗ, т.е. установление соответствия между юридическими признаками реального ООД и признаками, с помощью которых законодатель в нормах ОсЧ УК сконструировал состав данного преступления. Квалификация должна быть обоснованной, то есть опираться на установленные факты; точной, то есть содержать ссылку не только на определенную статью УК, но и на ту ее часть, те пункты, в которых данное преступление описано с максимальной детализацией; полной, то есть содержать ссылку на все уголовно-правовые нормы, в которых предусмотрены совершенные преступления.

Состав преступления (СП) – это совокупность объективных и субъективных признаков, указанных в УЗ, характеризующих конкретное ООД в качестве преступления.

В этом определении используются два понятия – преступление и состав преступления, которые относятся к одному и тому же явлению объективной действительности: к ООД, предусмотренному УК. Поэтому закономерно встает вопрос о соотношении этих понятий.



Преступление – это совершенное в реальной жизни конкретное ООД, запрещенное УЗ, под страхом наказания. Оно обладает множеством индивидуальных черт, придающих ему специфический характер и позволяющий отличить именно данное преступление от других преступлений того же самого вида, например, карманную кражу от квартирной.

СП – это разработанный наукой УП и зафиксированный в законе инструмент позволяющий определить юридическую конструкцию ООД и сделать вывод о том, что это деяние является преступлением, описанным в нормах Особенной Части УК. Он включает не индивидуальные признаки конкретного преступления, а наиболее важные юридические признаки, которые являются общими для всех без исключения преступлений данного вида.

Понятие преступления и СП – два неразрывно связанных друг с другом понятия, характеризующих одно и то же явление: уголовно наказуемое деяние. С одной стороны, только преступление может обладать набором юридических признаков, образующих в своей совокупности СП. А с другой стороны, только наличие всех юридических признаков, совокупность которых образует СП, может свидетельствовать о том, что оцениваемое с точки зрения УЗ деяние является преступлением. Таким образом, понятием преступления характеризуется главным образом социальная сущность уголовно наказуемого деяния, а СП раскрывает его юридическую структуру.




  1. Элементы и признаки состава преступления

Состав преступления (СП) – это совокупность объективных и субъективных признаков, указанных в УЗ, характеризующих конкретное общественно опасное деяние (ООД) в качестве преступления (юридическая характеристика деяния).

Под признаком СП понимается обобщенное юридически значимое свойство, присущее всем преступлениям данного вида. Так при любой краже: похищается чужое имущество; делается это тайно; преследуется корыстная цель (ч.1 ст.158 УК). Признаки составов преступлений содержатся как в диспозициях норм Особенной части (индивидуальные признаки), так и в ряде норм Общей части (признаки характерные для всех преступлений) УК. Законодатель включает в состав преступления наиболее существенные признаки, определяющие вид преступления и его общественную опасность. Наличие всех признаков состава преступления является необходимым и достаточным для привлечения лица, совершившего общественно опасное деяние, к УО.

Под элементом СП следует понимать однородную группу юридических признаков, характеризующих преступление с какой-то одной стороны. Всего выделяют четыре элемента, каждый из которых охватывает группу признаков состава, характеризующих:

  • объект преступления – те охраняемые УЗ общественные отношения, на которые посягает общественно опасное и уголовно наказуемое деяние;

  • объективную сторону преступления – внешнее проявление преступления в реальной действительности, то есть его физическая сторона, которая может непосредственно восприниматься с помощью органов чувств человека: преступление можно видеть, слышать, ощущать и т.д.;

  • субъективную сторону преступления – психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления;

  • субъект преступления – лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние и в соответствии с законом способное нести за него УО.

В теории права применяется классификация признаков СП по степени обязательности юридических признаков. По этому признаки СП делятся на обязательные и факультативные:

Обязательными называются признаки, входящие в составы всех без исключения преступлений. К ним относятся: объект преступления; общественно опасное деяние (действие или бездействие); вина в форме умысла или неосторожности; вменяемость лица и достижение им возраста, с которого по УЗ наступает ответственность за данный вид преступления. При отсутствии хотя бы одного из ОП нет и СП.

Факультативными называют юридические признаки, используемые законодателем при конструировании не всех, а только некоторых СП. С помощью этих признаков преступление характеризуется дополнительными чертами, в которых выражается специфика данного преступления. К этой группе относятся: предмет посягательства, общественно опасные последствия, причинная связь между деянием и последствием, способ, время, место, обстановка, орудия и средства совершения преступления, его мотив и цель, специальные признаки преступления.

В зависимости от значения, которое придает законодатель тому или иному Факультативному Признаку (ФП) СП, он может выполнять 3 функции (иметь 3 значения) – Троякое значение ФП:

1) ФП может быть введен в основной состав, и, таким образом, станет обязательным признаком этого состава (способ преступления – ФП в общетеоретическом плане, но Обязательный Признак (ОП) применительно к краже – тайный способ хищения чужого имущества);

2) Тот же самый признак может в других случаях приобрести значение квалифицирующего, т.е. признака, повышающего опасность преступления и изменяющего его квалификацию (убийство, совершенное общеопасным способом – п.«е» ч.2 Статьи 105 УК РФ);

3) Если признак не входит в основной состав (не стал ОП) и не предусмотрен в качестве квалифицирующего, он может выступать как обстоятельство, смягчающее или отягчающее наказание (Статьи 61 и 63 УК) и в этом качестве влиять на избрание судом вида и меры наказания. Совершение любого преступления такими способами, как особая жестокость, садизм, издевательство над потерпевшим – рассматривается как отягчающее; а беременность, несовершеннолетие виновного, наличие малолетних детей у виновного – смягчающие обстоятельства.


  1. Классификация признаков СП. Троякое значение факультативных признаков

В теории права применяется классификация признаков СП по степени обязательности юридических признаков. По этому признаки СП делятся на обязательные и факультативные:

Обязательными называются признаки, входящие в составы всех без исключения преступлений. К ним относятся: объект преступления; общественно опасное деяние (действие или бездействие); вина в форме умысла или неосторожности; вменяемость лица и достижение им возраста, с которого по УЗ наступает ответственность за данный вид преступления. При отсутствии хотя бы одного из ОП нет и СП.

Факультативными называют юридические признаки, используемые законодателем при конструировании не всех, а только некоторых СП. С помощью этих признаков преступление характеризуется дополнительными чертами, в которых выражается специфика данного преступления. К этой группе относятся: предмет посягательства, общественно опасные последствия, причинная связь между деянием и последствием, способ, время, место, обстановка, орудия и средства совершения преступления, его мотив и цель, специальные признаки преступления.

В зависимости от значения, которое придает законодатель тому или иному Факультативному Признаку (ФП) СП, он может выполнять 3 функции (иметь 3 значения) – Троякое значение ФП:

1) ФП может быть введен в основной состав, и, таким образом, станет обязательным признаком этого состава (способ преступления – ФП в общетеоретическом плане, но Обязательный Признак (ОП) применительно к краже – тайный способ хищения чужого имущества);

2) Тот же самый признак может в других случаях приобрести значение квалифицирующего, т.е. признака, повышающего опасность преступления и изменяющего его квалификацию (убийство, совершенное общеопасным способом – п.«е» ч.2 Статьи 105 УК РФ);

3) Если признак не входит в основной состав (не стал ОП) и не предусмотрен в качестве квалифицирующего, он может выступать как обстоятельство, смягчающее или отягчающее наказание (Статьи 61 и 63 УК) и в этом качестве влиять на избрание судом вида и меры наказания. Совершение любого преступления такими способами, как особая жестокость, садизм, издевательство над потерпевшим – рассматривается как отягчающее; а беременность, несовершеннолетие виновного, наличие малолетних детей у виновного – смягчающие обстоятельства.


  1. Виды СП и критерии их классификации

Виды СП:

1) по степени общественной опасности:

  • основной состав;

  • состав с отягчающими обстоятельствами;

  • состав со смягчающими обстоятельствами.

УК об убийстве: основной состав – ч.1 Статьи 105 УК РФ – умышленное причинение смерти другому человеку; квалифицированный состав (отягчающий) – ч.2 Статьи 105 УК РФ; со смягчающими обстоятельствами – Статьи 106-108 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка; в состоянии аффекта). Не все СП делятся по этому признаку на 3 вида. Есть нормы только с ОСП, есть с ОСП и КСП, есть и с числом статей больше 3, с каждой из которых наказание усиливается.

2) по конструкции объективной стороны (по способу ее законодательного описания):

  • Формальные составы – объективная сторона которых характеризуется с помощь только одного признака – деяния – действия или бездействия: истязание (Статья 117 УК РФ), оставление в опасности (Статья 125 УК РФ). Преступление считается оконченным в момент совершения деяния.

  • Материальные составы – в объективную сторону которых законодатель включил в качестве обязательных признаков не только деяние, но и общественно опасные последствия – убийство, тяжкий вред здоровью, имущественный ущерб.

3 обязательных признака преступления с материальным составом:

  1. Общественно-Опасное Деяние (ООД);

  2. Общественно-Опасное Последствие (ООП);

Связь между деянием и последствием.

Преступление считается законченным в момент наступления последствий. Если последствие не наступило, то это покушение на преступление.



  • Усеченный состав – при описании преступления законодатель связывает момент его окончания не с полным завершением действий, выражающих социальный и юридический смысл данного вида преступлений, а с совершением лишь части этих действий, что в общетеоретическом плане означало бы покушение на преступление или приготовление к преступлению (разбой).

  • Состав конкретной опасности – в диспозиции указывается точно обозначенные последствия (нельзя отнести к формальным), ответственность связывается с созданием реальной угрозы их наступления (нельзя считать материальным).

3) по структуре (практического значения не имеет):

  • Простые СП – все признаки СП характеризуются одномерно. Например Статья 105 УК РФ: «Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку». Один объект – жизнь, одно деяние – лишение жизни, одно последствие – смерть, одна форма вины – умысел;

  • Сложные СП – хотя бы один признак характеризуется не одномерно, например разбой – на два объекта (собственность и здоровье лица). Статья 162 УК РФ: «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Разновидностью сложного состава является альтернативный состав, в который входит несколько действий либо несколько указанных в диспозиции нормы последствий, каждого из которых (хотя бы одного) достаточно для признания деяния преступлением.




  1. Понятие и значение объекта преступления (ОП). Классификация объектов преступления по «вертикали» и по «горизонтали»

Объект преступления (ОП) – те охраняемые УЗ общественные отношения, на которые посягает общественно опасное и уголовно-наказуемое деяние.

ОП признаются общественные отношения (ОО), охраняемые УЗ, которым преступлением причиняется вред, либо создается реальная угроза причинения вреда.

ОО применительно к УП первичны, то есть не зависят от сознания людей, функционируют самостоятельно.

Как объект преступления ОО получили нормативное закрепление в Статье 2 УК РФ: «Задачами УК являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений».

Более подробно круг ОО являющихся объектом уголовно-правовой защиты описан в Особенной Части УК, которая содержит исчерпывающий перечень видов преступлений, а, следовательно, и объектов. Далеко не все ОО взяты под защиту УЗ, а только наиболее важные и значимые. Большая часть ОО регулируется нормами других отраслей права.

Круг ОО, взятых под охрану УП, не является неизменным:



  • криминализация – в качестве объекта уголовно-правовой защиты закрепляются ОО, которые ранее не охранялись УП (преступления в сфере компьютерной информации);

  • декриминализация – когда отпадает надобность охраны ОО уголовно-правовыми средствами.

ОП имеет многоплановое значение. Являясь одним из элементов СП, он входит в основание УО. Его отсутствие означает и отсутствие СП. По объекту определяется социальная сущность и общественная опасность деяния. Точное определение ОП необходимо для квалификации преступных действий.

Классификация ОП по «вертикали»:

1) Общий Объект Преступления (ООП) – вся совокупность общественных отношений поставленных под защиту УЗ, он един для всех преступлений;

2) Родовой Объект Преступления (РОП)раздел УК РФ (например, преступления против личности) – широкий круг однотипных (однородных или близких по содержанию) общественных отношений, охраняемых УЗ, на которые посягает группа однотипных преступлений, объединенных в один раздел ОсЧ УК. Это понятие более конкретно, группировка на этом уровне осуществляется на основе тождественности или однородности ОО;

3) Видовой Объект Преступления (ВОП) главы УК РФ (например, преступления против жизни и здоровья) – менее широкий круг охраняемых УЗ общественных отношений одного вида, часть родового объекта, объединенных в одной главе ОсЧ УК. Объединяет узкие группы отношений одного вида, отражающие один и тот же интерес участников этих ОО;

4) Непосредственный Объект Преступления (НОП) – статьи УК РФ (например, убийство матерью новорожденного ребенка) конкретное охраняемое УЗ общественное отношение, на которое посягает одно или несколько сходных преступлений, терпящее урон всякий раз при совершении преступления данного вида. Образует группу в рамках главы ОсЧ УК (например, Статьи 105-108 УК РФ – виды убийства).

Когда одно и то же преступление одновременно нарушает несколько ОО (разбой – собственность и здоровье), такие преступления имеют несколько объектов. В теории УП выделяется три вида непосредственного объекта.



Классификация ОП по «горизонтали»:

1) Основной НОПради защиты которого построена правовая норма – входит в состав родового и в большей степени определяет социальную направленность конкретного преступления. По признакам ОНОП нормы включаются в ту или иную главу УК (разбой отнесен к преступлениям против собственности). Разбой: собственность – ОНОП; собственность – ДНОП.

2) Дополнительный НОПобязательно страдает при совершении преступления – ОО, которое наряду с основным объектом причиняется или создается угроза причинения вреда. Он всегда указывается в конкретной УП норме, предусматривающей ответственность за многообъектные преступления, либо используется для конструирования квалификационных СП (превышение должностных полномочий, с применением насилия). Он не входит в состав родового объекта.

3) Факультативный НОПнеобязательно страдает при совершении преступления (кто-то оклеветал, а оклеветанный повесился) – ОО, которое, находясь под УП защитой, терпит урон не во всех случаях совершения преступления данного вида (незаконное освобождение от УО всегда наносит вред нормальной деятельности правоохранительных органов, но может затронуть и интересы потерпевшего – невозможность возмещения ущерба). ФНОП не входит в конструкцию состава преступления, но свидетельствует о более высокой общественной опасности совершенного деяния.




  1. Предмет преступления: понятие, отличие от объекта, а также от орудий и средств совершения преступления. Потерпевший в УП. Их уголовно-правовое значение

С объектом тесно связаны предмет посягательства и личность потерпевшего:

Под предмет преступления (ПП) понимаются вещи материального мира или интеллектуальная ценность, воздействуя на которые, преступник нарушает ОО, охраняемые УЗ – материальное выражение объекта – все, что доступно для восприятия, измерения, фиксации, оценки. ПП наличествует не всегда, а только тогда, когда посягательство воздействует на материальный предмет или интеллектуальную ценность (хищение – изымается имущество, незаконная порубка – спиливание леса и т.д.). ПП – факультативный признак, характеризует объект посягательства.

В некоторых СП законодатель придает ему значение обязательного признака, но формулирует по разному: указывает родовые признаки (чужое имущество в хищении); называет видовые признаки (предметы особой исторической, научной, культурной или художественной ценности при хищении).

ПП иногда выступает в качестве обстоятельства, изменяющего основной состав на его квалификационный вид (ч.1 ст.188 УК – контрабанда товаров без указания их признаков, ч.2 ст.188 УК – квалифицированный состав контрабанды: наркотики, оружие, взрывчатые и радиоактивные вещества и т.д.).

Важное значение ПП имеет для квалификации содеянного, в т.ч. при оценке преступного последствия. При хищении им выступает стоимость ПП в денежном выражении (в УЗ выделение видов хищений). Правильное установление ПП позволяет разграничить сходные по другим признакам СП (ст. 158 – кража чужого имущества, ст. 221 – хищение радиоактивных материалов).

ПП нельзя смешивать с ОП:


  • ОП – общественное отношение; терпит урон всегда;

  • ПП – материальная вещь или интеллектуальная ценность; терпит урон лишь в случаях, когда ООД выражается в уничтожении или повреждении имущества или других вещей материального мира.

Одна и та же вещь в преступлении может выполнять различную роль: в одном случае быть предметом посягательства, в другом – орудием или средством его совершения. Например, огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства выступают предметом хищения или вымогательства, а при бандитизме, квалифицированном пиратстве (ч.2 Статьи 227 УК РФ) – орудием преступления.

Основные различия между предметом преступления и орудием и средством совершения преступления:

  • По характеру их использования во время совершения преступления;

  • По принадлежности к элементам состава.

Если вещь используется в качестве инструмента воздействия на объект посягательства, то в зависимости от обстоятельств она является орудием или средством совершения преступления; если же деяние совершается в связи или по поводу этой вещи, то она признается предметом преступления.

Предмет характеризует объект преступления, он связан с теми общественными отношениями, на которое направлено деяние; орудия и средства совершения преступления относятся к объективной стороне состава преступления, они не находятся в связи с объектом посягательства.

В посягательствах на личность не принято выделять предмет преступления. Человек является носителем ОО, его нельзя отождествлять с вещью.

Применятся термин потерпевший – человек, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред. Личность потерпевшего имеет такое же значение, как и ПП – может влиять на квалификацию состава преступления – с отягчающими обстоятельствами (убийство беременной женщины); учитывается при назначении наказания.




  1. Понятие и значение объективной стороны преступления (ОСП). Признаки ОСП и их классификация

Объективная сторона преступления это внешнее выражение процесса преступного посягательства – проявление преступления в реальной действительности, то есть его физическая сторона, которая может непосредственно восприниматься органами чувств человека: преступление можно видеть, слышать, чувствовать и т.д. Обособление ОСП достаточно условно, так как преступление как акт поведения человека, представляет собой неразрывное единство объективных (внешних) и субъективных (психических) элементов.

ОСП – главный отличительный признак уголовно-наказуемого деяния, придающий ему индивидуальность и позволяющий отграничить это Преступление от других.

Юридические признаки ОСП:

  • деяние (действие или бездействие);

  • общественно опасные последствия;

  • причинная связь между деянием и ОО последствиями;

  • время, место, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления.

Рассмотрение ОСП позволяет сделать вывод о том, что именно внешний акт поведения человека, а не его мысли составляют основание УО. Определяющий признак преступления – ООД, известен со времен римского права и закреплен в Статье14 УК РФ.

Именно признаки ОСП являются основой содержания статей ОсЧ УК. Не раскрыв в УЗ как внешне проявляется ООД, невозможно качественно определить то или иное преступление (характер действий, способ – похищение человека (ст.126), захват заложников (ст.206), незаконное лишение свободы (ст.127)).

С учетом признаков ОСП происходит разграничение преступлений и смежных с ними административных, гражданско-правовых и дисциплинарных правонарушений. Мелкое хулиганство (КоАП) и преступление (Статья 213хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), злоупотребление служебным положением – служебный проступок и преступление (Статья 285).

Учитывая, что по своей конструкции СП делятся на материальные и формальные, то к числу:



    • обязательных признаков ОСП в материальных СП относят: ООД (действие или бездействие), ООП (вредный результат, ущерб) и причинную связь между деянием и преступными последствиями;

    • обязательных признаков ОСП в формальных СП относят: ООД (действие или бездействие);

    • факультативных признаков ОСП относят: способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления.

Факультативные признаки часто выступают в качестве обстоятельств отягчающих наказание (тяжкие последствия, жестокость, использование оружия и т.д.).

Значение признаков ОСП состоит в следующем:

  • позволяют установить наличие СП, как единственного основания УО;

  • используются для квалификации преступлений (в т.ч. для отграничений от других правонарушений);

  • учитываются при назначении наказания, в качестве смягчающий или отягчающих обстоятельств.




  1. ООД: понятие, признаки, формы и значение. Условия привлечения лица к УО за бездействие

Основанием УО является совершение деяния, содержащего все признаки СП, предусмотренные УК (Статья 8).

ООД выступает определяющим признаком преступления (Статья 14 УК РФ).

Таким образом, по российскому УЗ не может иметь место УО за «опасные мысли» или «опасное состояние личности», не выраженное в конкретном ООД. Наступление того или иного вреда (резкое ухудшение здоровья больного, недостача материальных ценностей и т.д.) не означает наличия преступления, если не установлено, что вред причинен противоправным действием.



Уголовно-правовое деяние (действие или бездействие) – система телодвижений, соединенных с использованием различных средств, орудий, механизмов, технических приспособлений для реализации поставленной цели – как признак объективной стороны преступления обладает следующими признаками:

  • общественной опасностью;

  • противоправностью;

  • сознательно-волевым характером.

ООД выражается в 2 формах: преступного действия или преступного бездействия. При этом ряд преступлений может быть совершен только действием (изнасилование, кража, побег), другие только бездействием (оставление в опасности, неоказание помощи больному). В социально-нравственном смысле сущность Действия или Бездействия едина: они представляют собой акт поведения человека. В физическом смысле они различаются:

1) Преступное действиеактивное общественно опасное поведение, запрещенное УЗ. Оно может проявляться в элементарных телодвижениях (удар, выстрел), жестах (при оскорблении), произнесении слов (угроза, оскорбление), так и представлять собой целую систему актов человеческого поведения (изготовление с целью сбыта фальшивых денег, шпионаж, незаконное предпринимательство).



ОО действий заключается в причинении вреда или созданию реальных возможностей причинения вреда объектам уголовно-правовой охраны: общественным отношениям или интересам, благам конкретной личности, общества или государства.

Основанием УО является только осознанное и волевое действие, то есть контролируемое волей и сознанием лица. Поэтому причинение вреда в результате непроизвольного (рефлекторного, инстинктивного) телодвижения, преступлением не является. Кроме того, УО возникает только в тех случаях, когда лицо должно было и могло воздержаться от совершения тех или иных действий. Необходимо установить фактическую возможность конкретного лица не совершать преступное действие.



Непреодолимая сила (НС) – это наличие таких чрезвычайных и неотвратимых в данной обстановке объективных факторов (сил природы, воздействие людей), когда человек лишается возможности надлежащим образом в соответствии со своим сознанием и волей. К НС приравнивается непреодолимое физическое принуждение (ч.1 Статьи 40 УК РФ – не является преступлением, если лицо вследствие такого воздействия не могло руководить своими действиями) и психическое принуждение (угроза причинить вред интересам лица или интересам других значимых для него людей, с целью заставить его совершить преступное деяние – признается смягчающим обстоятельством).

2) Преступное бездействие – это предусмотренное законом пассивное поведение, то есть несовершение лицом таких действий, которые оно должно было и могло совершить в силу определенных обязанностей. При Бездействии поведение лица также должно быть подчинено сознанию и воле и представлять собой ОО.

Как форма преступного поведения Бездействие образует основание УО по российскому УК значительно реже, чем действие.

Только в отдельных случаях «чистое» Бездействие лица составляет Объективную сторону преступления (неоказание помощи больному, оставление в опасности).

Чаще Бездействие носит «смешанный характер», когда лицо не выполняя тех или иных возложенных на него обязанностей, одновременно совершает определенные действия (оставление места ДТП, халатность, отказ от дачи показаний).

Обязанности лица совершить определенные действия может вытекать из:


  • закона (СК РФ – обязанность детей содержать престарелых родителей, обязанность родителей содержать несовершеннолетних детей);

  • характера профессии или занимаемой должности (врач обязан оказывать помощь больному, капитан судна обязан оказать помощь людям, терпящим бедствие);

  • предшествующего поведения лица (если одно лицо поставило второго в опасное для жизни состояние и не оказало ему помощи);

  • особого характера взаимоотношений с другим лицом (неоказание помощи лицу, оказавшемуся в опасной ситуации и лишенного возможности принять меры к самосохранению в силу малолетства, старости, болезни или беспомощности, если виновный обязан иметь о нем заботу).

УО наступает только при условии наличия реальной возможности у лица совершить требуемые от него действия. Во внимание должны приниматься не только объективные обстоятельства, но и субъективные (личные) качества лица, например несоответствие психофизиологических качеств требованиям экстремальной ситуации или нервно-психологическим перегрузкам.


  1. Общественно опасные последствия (ООП): понятие, виды и значение

ООП – это результат общественно опасных, преступных человеческих действий или бездействия – является обязательным признаком материальных составов преступления.

ООП – это тот вред (ущерб), который причиняется объектам уголовно-правовой охраны в результате совершения лицом ООД (действия или бездействия).

Значение ООП для УО заключается в том, что именно характер причиненного или могущего наступить вреда влияет на оценку степени общественной опасности преступления: наступление тяжких последствий рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства; уменьшение вредности путем добровольного возмещения имущественного ущерба и морального вреда, а также иное заглаживание вреда смягчает наказание.

ООП могут носить материальный (внешне наблюдаемый и фиксируемый) характер, а могут иметь и иную, невозможную для восприятия, форму. В связи с этим, все ООП принято делить на:



      1. Материальные ООП

      2. Нематериальные ООП

К материальным ООП относят:

а) имущественный вред (ущерб) – может выступать в виде реального ущерба или упущенной выгоды; поддается количественным измерениям (крупный ущерб, крупный размер, особо крупный размер, значительный ущерб). Характерный признак преступлений против собственности (кража, грабеж, мошенничество), преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство, незаконное получение кредита) и некоторых других.

б) физический вред (вред жизни и здоровью человека) – характерный признак преступлений против личности (убийство, причинение вреда здоровью) и ряда других посягательств (небрежное хранение оружия, нарушение ПДД, экологические преступления). Физический вред бывает:


  • Личный физический вред – вред, который причиняется жизни и здоровью личности (преступные деяние, причиняющие различный по степени тяжести вред здоровью потерпевшего); Поддается количественным измерениям;

  • Личный нефизический вред – вред психический, моральный, вред, причиняемый основным личным правам и свободам граждан и интересам граждан; далеко не всегда поддается каким-либо измерениям.

К нематериальным ООП относят:

  1. причинение морального вреда;

  2. ущемление чести и достоинства личности;

  3. нарушение конституционных прав и свобод гражданина;

  4. организационный вред (нарушение нормальной деятельности организации);

  5. подрыв общественной безопасности и порядка, внешней безопасности страны).

Многие последствия указанные в диспозициях статей УЗ, вообще не поддаются каким-либо измерениям (моральный, идеологический, политический вред, который, по сути, наличествует в каждом составе преступления). Иногда вред может носить комплексный характер. Так, экологический вред (Глава 26 УК РФ) сочетает в большинстве случаев имущественный, личный, моральный и идеологический.

Иногда одно деяние (Действие или Бездействие) может породить разные ООП: нарушение равноправия граждан (Статья 136) может причинить потерпевшему имущественный вред, тяжкий моральный вред или ущемить его права.



В преступлениях с материальным составом ООП являются обязательным признаком объективной стороны преступления, поэтому оконченным такое преступление может считаться при наступлении таких последствий. Их характер и размер могут изменять квалификацию деяния (тяжкий, средней тяжести или легкий вред здоровью или смерть; крупный размер хищения).

Объективная сторона преступлений с формальным составом не включает наступления ООП. Для наличия такого СП достаточно установить факт действия (бездействия). Законодатель тем самым дает возможность считать посягательство законченным на ранней стадии – совершении противоправных действий (разбой, бандитизм).

Составы некоторых преступлений сконструированы так (состав конкретной опасности), что включают не фактическое причинение вреда, а возможность причинения ООП (Статья 217 – нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Такие преступления называются «деликтами ожидания опасности», а СП – составами конкретной (реальной) опасности.




  1. Понятие, критерии и значение причинной связи

В преступлениях, состав которых сконструирован по типу материального, причинная связь между деянием лица и наступившими ООП является обязательным признаком объективной стороны материальных составов преступлений. Поэтому требуется установить, что ООП причинены именно деянием этого лица, а не иными причинами.

Причина – взаимодействие целого ряда условий одного и того же явления, вызывающее определенные изменения в окружающей действительности.

Следствие – изменения во взаимодействующих телах или элементах, сторонах в результате их взаимодействия.

Причинная связь (ПС) – одна из форм всеобщего взаимодействия явлений природы и общества, такое соотношение между явлениями, при котором одно из них (причина) закономерно, с необходимостью порождает другое (следствие).

Сложность установления процесса ПС нередко требует специальных познаний и обращения за помощью правоохранительных органов к специалистам в различных областях знаний, то есть к производству экспертизы. Однако окончательный вывод о наличие ПС может сделать только суд. При этом доказательства наличия ПС должно опираться на четкие и понятные для всех участников уголовного процесса критерии.



Признаки наличия ПС:

1) Деяние по времени предшествовало ООП (причина предшествует следствию). Встречаются случаи, когда указанная последовательность интересующих следствие и суд событий не столь очевидна и поэтому установление временной взаимосвязи позволяет отделить истинную (внутреннюю) причину от внешней (видимой) и исключить ПС между ними.

2) Явление, рассматриваемое в качестве причины (деяние) должно быть необходимым условием наступления другого явления (последствия). Если какое либо вредное последствие проявилось при отсутствии действий (бездействия) лица, то оно было следствием не этой, а какой-то другой причины. Кроме того нужно различать причину (явление, порождающее последствие) и условие (явление не вызывающее последствие, а только сопутствующее ему) наступления какого либо последствия.

3) Явление может признаваться причиной наступления ООП, если оно закономерно, с внутренней необходимостью вызвало их наступление, либо, по крайней мере, создало реальную опасность наступления ООП в данной ситуации. Это означает, что одно и тоже деяние, совершенное в тождественных условиях, неизбежно порождает одни и те же ООП. Существует вероятность, что вредные последствия не наступят (в силу различных случайностей), но степень такой вероятности близка к нулю.



При случайной связи на развитие событий решающее влияние оказывают посторонние факторы, которые не учитываются лицом и видоизменяют результат его деяния (побои, легкий вред здоровью, но, потерпевший болен гемофилией и скончался от малокровия). Однако, если вредные последствия наступили в силу именно таких специфических условий, которые характеризуют особенности организма потерпевшего, а виновный рассчитывал использовать эти обстоятельства – УО за причиненный вред не исключается, так как налицо объективные и субъективные предпосылки УО. Субъект преступления так влияет на Причинную Связь, что ООП наступают закономерно.


  1. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их троякое значение

Объективная сторона преступления это внешнее выражение процесса преступного посягательства – проявление преступления в реальной действительности, то есть его физическая сторона, которая может непосредственно восприниматься органами чувств человека: преступление можно видеть, слышать, чувствовать и т.д.

ОСП – главный отличительный признак уголовно-наказуемого деяния, придающий ему индивидуальность и позволяющий отграничить это Преступление от других.

Юридические признаки ОСП:

  • деяние (действие или бездействие);

  • общественно опасные последствия;

  • причинная связь между деянием и ОО последствиями;

  • время, место, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления.

Учитывая, что по своей конструкции СП делятся на материальные и формальные, то к числу:

    • обязательных признаков ОСП в материальных СП относят: ООД (действие или бездействие), ООП (вредный результат, ущерб) и причинную связь между деянием и преступными последствиями;

    • обязательных признаков ОСП в формальных СП относят: ООД (действие или бездействие);

    • факультативных признаков ОСП относят:

    • способ;

    • место;

    • время;

    • обстановка;

    • орудия;

    • средства совершения преступления.

Факультативные признаки часто выступают в качестве обстоятельств отягчающих наказание (тяжкие последствия, жестокость, использование оружия и т.д.).

Факультативными эти признаки являются потому, что они включаются далеко не все СП. В некоторых случаях ФП объективной стороны прямо не называются в диспозициях ОсЧ УК, но вытекают из нее (неуважение к суду, в виде оскорбления участников разбирательства (Статья 297), предполагает, что преступление совершается во время судебного заседания).

Место совершения преступления – это определенная территория, на которой произошло преступление, при чем, это не территория всей страны, или какая либо ее географическая точка, а именно часть (ограниченное пространство) территории страны.

Время совершения преступления – признак объективной стороны, который понимается как определенный временной период, в течении которого происходит (или может быть совершено) посягательство на объект уголовно-правовой охраны. Этот признак редко используется в диспозициях УПН.



Способ совершения преступления – это та внешняя форма, в которой выражаются преступные действия, то есть конкретные приемы и методы, применяемые лицом в процессе преступного посягательства. Убийство может быть совершенно с особенной жестокостью; вовлечение несовершеннолетнего в преступление путем обещаний, обмана, угроз; применения насилия, обмана.

Орудия и средства совершения преступления – это предметы материального мира, приспособления, при помощи которых совершается преступление. Поскольку использование орудий и средств облегчает совершение преступлений, их наличие влияет на степень ОО содеянного, поэтому законодатель относит орудия и средства к числу признаков объективной стороны.

Обстановка совершения преступления – это те объективные условия, в которых происходит событие преступления. Как признак объективной стороны обстановка редко используется в диспозициях статей ОсЧ УК. Однако из содержания УЗ часто вытекает, что противоправное посягательство должно протекать в специфических условиях места и времени, чтобы признаваться преступлением (при банкротстве или в предвидении банкротства, публично, в военное время или в боевой обстановке).

В зависимости от значения, которое придает законодатель тому или иному Факультативному Признаку (ФП), он может выполнять 3 функции (иметь 3 значения) – Троякое значение ФП:

1) ФП может быть введен в основной состав, и, таким образом, станет обязательным признаком этого состава (способ преступления – ФП в общетеоретическом плане, но Обязательный Признак (ОП) применительно к краже – тайный способ хищения чужого имущества);

2) Тот же самый признак может в других случаях приобрести значение квалифицирующего, т.е. признака, повышающего опасность преступления и изменяющего его квалификацию (убийство, совершенное общеопасным способом – п.«е» ч.2 Статьи 105 УК РФ);

3) Если признак не входит в основной состав (не стал ОП) и не предусмотрен в качестве квалифицирующего, он может выступать как обстоятельство, смягчающее или отягчающее наказание (Статьи 61 и 63 УК) и в этом качестве влиять на избрание судом вида и меры наказания. Совершение любого преступления такими способами, как особая жестокость, садизм, издевательство над потерпевшим – рассматривается как отягчающее; а беременность, несовершеннолетие виновного, наличие малолетних детей у виновного – смягчающие обстоятельства.



  1. Понятие и значение субъективной стороны преступления (ССП). Признаки ССП и их классификация

Субъективная сторона преступления – это психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления – образует психологическое содержание преступления, является внутренней (по отношению к объективной) стороной преступления.

Объективная сторона преступления составляет его фактическое содержание и может быть непосредственно воспринята потерпевшим, свидетелями и другими лицами.

Субъективная же сторона характеризует процессы, протекающие в психике виновного, и непосредственному восприятию органами чувств человека не поддается. Она познается только в результате анализа и оценки поведения правонарушителя и обстоятельств совершения преступления.

Признаки ССП:

  • Вина (в форме умысла или неосторожности) как определенная форма психического отношения лица к совершенному им ООД составляет ядро ССП, хотя и не исчерпывает полностью ее содержание. Вина – обязательный признак любого преступления, но она не дает ответов на вопросы, почему и зачем виновный совершил преступление. На эти вопросы отвечают факультативные признаки – мотив и цель.

  • Мотив преступления – это побуждение, которым руководствуется лицо, совершая ООД, его психологическая причина.

  • Цель – это конечный результат, к достижению которого стремится виновный.

Эти признаки органически связаны между собой и взаимозависимы. Вина в форме умысла или неосторожности – основной признак ССП. Мотив и цельфакультативные признаки.

Значение ССП:

1) Как составная часть основания УО, она отграничивает преступное поведение от непреступного. Не является преступлением причинение ООП без вины, неосторожное совершение деяния, а также предусмотренное нормой УЗ деяние, но совершенное без указанной в этой норме цели (ст.173) или по иным мотивам (ст.153), чем указанные в законе.

2) ССП позволяет отграничить друг от друга СП, сходные по объективным признакам (Статья 105 и Статья 109 – различаются по форме вины; по цели – Статья 337 (оставление в/части) и Статья 338 (дезертирство)).

3) Вид и направленность умысла, вид неосторожности, характер мотивов и целей в значительной мере определяет степень ОО как преступления, так и лица, его совершившего, а значит характер ответственности и меру наказания.

Исследование ССП очень важно для обоснования УО и для назначения справедливого и гуманного наказания.

Особой оценки в связи с субъективной стороной преступления заслуживают эмоции – переживания лица в связи с совершаемым преступлением. Эмоции, сопровождающие подготовку преступления и процесс его совершения, имеют мотивообразующее значение в некоторых случаях, предусмотренных законом (убийство матерью новорожденного ребенка, в состоянии аффекта). Эмоции характеризуют не психическую деятельность виновного, а психическое состояние, то есть характеризуют не столько субъективную сторону, сколько субъекта преступления, следовательно, они не имеют значения самостоятельного признака субъективной стороны.




  1. Понятие вины. Содержание, форма, социальная сущность и степень вины

Принцип субъективного вменения сформулирован в Статье 5 УК: «Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается».

В российском уголовном праве принцип субъективного вменения (принцип вины) всегда являлся одним из важнейших. Он означает, что за случайное причинение любого вреда при отсутствии вины лица оно не должно нести уголовную ответственность.



Вина в форме умысла или неосторожности – необходимое условие уголовной ответственности. Следовательно, доказывание умышленного или неосторожного характера совершения преступления – форма познания судом реального факта, независимо от него.

Вина – это психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому им ООД, в котором проявляется антисоциальная, асоциальная либо недостаточно выраженная социальная установка этого лица относительно важнейших ценностей общества..

УЗ исходит из того, что лицо совершает указанные деяния, обладая свободой воли, способностью свободно выбирать линию своего социально значимого поведения. Элементами вины, как психического отношения являются сознание и воля, которые в своей совокупности образуют ее содержание. Таким образом, вина характеризуется двумя слагаемыми (элементами):



Интеллектуальный элемент вины имеет отражательно-познавательный характер, и включает в себя осознание или возможность осознания всех юридически значимых объективных свойств совершаемого деяния (особенности объекта, предмет посягательства, характер деяния, характер и тяжесть ООП и др.)

Волевой элемент вины имеет преобразовательный характер, он означает отношение воли субъекта к предстоящим вредным изменениям в реальной действительности в результате совершения преступления и заключается в сознательной направленности действий на достижение намеченного результата. Особенность волевого процесса при совершении неосторожных преступлений состоит в том, что лицо не прилагает психических усилий, чтобы избежать ООП, хотя имеет такую возможность.

Различие в интенсивности и определенности интеллектуально-волевых процессов лежит в основе деления вины на формы, а форм – на виды.



Формы вины – это установленное УЗ соотношение (сочетание) элементов сознания и воли совершающего преступление лица, которое характеризует его отношение к деянию. Две формы вины:

  • Умысел:

  • Прямой умысел – (Статья 25 ч.2) – Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления;

  • Косвенный умысел – (Статья 25 ч.3) – Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично;

  • Неосторожность:

  • Легкомыслие – (Статья 26 ч.1) – Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий;

  • Небрежность – (Статья 26 ч.3) – Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

Форма вины указывается в диспозициях статей ОсЧ УК, либо подразумевается. Умышленная форма вины подразумевается во всех случаях, когда при описании преступления в УЗ нет прямого указания на неосторожность (ч.2 Статьи 24).

Значение формы вины:

  • субъективная граница, отделяющая преступное поведение от непреступного;

  • определяет квалификацию преступления, если законодатель дифференцирует УО по форме вины;

  • является основанием законодательной дифференциации УО;

  • служит критерием индивидуализации УО и наказания;

  • предопределяет условия отбывания наказания в виде лишения свободы.

Вина является категорией социальной, поскольку в ней проявляется отношение лица, совершившего преступление, к важнейшим социальным ценностям. Социальную сущность вины составляет проявившееся в конкретном преступлении неправильное, искаженное отношение к основным ценностям общества, отношение, которое при умысле обычно является отрицательным (так называемая антисоциальная установка), а при неосторожности – пренебрежительным (асоциальная установка) либо недостаточно бережным (недостаточно выраженная социальная установка).

Степень вины – это количественная характеристика социальной сущности вины, то есть характеристика глубины деформированности социальных ориентаций субъекта, степени искажения его представлений об основных социальных ценностях. Она определяется как формой вины (умысел, неосторожность), так и спецификой психической деятельности лица, целями и мотивами его поведения, его личностными особенностями и т.д.

Формы и виды вины


Интеллектуальный элемент

Волевой элемент

Прямой умысел

Осознание ОО совершаемого деяния, предвидение неизбежности или реальной возможности его ООП

Желание наступления этих ООП

Косвенный умысел

Осознание ОО совершаемого деяния, предвидение реальной возможности его ООП

Отсутствие желания наступления этих ООП, но сознательное допущение их наступления или безразличное к ним отношение

Легкомыслие

Предвидение абстрактной возможности ООП своего деяния

Самонадеянный расчет на их предотвращение

Небрежность

Непредвидение ООП совершаемого деяния

Отсутствие волевых усилий, направленных на то, чтобы предвидеть и предотвратить наступление ООП

следующая страница >>